Прекращение правовой охраны товарного знака

В соответствии со ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Ситуация с «частичным» прекращением правовой охраны может возникнуть в тех случаях, когда в перечень товаров (услуг) заявитель «на всякий случай» включает те товары (услуги), которые он не производит (не оказывает) и, соответственно, в отношении которых товарный знак (знак обслуживания) не используется.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано любым заинтересованным лицом в Суд по интеллектуальным правам.

Заинтересованность заявителя должна быть доказана. Доказательствами служат, например, следующие факты:

  • заявитель является правообладателем фирменного наименования или доменного имени, которые сходны до степени смешения с неиспользуемым товарным знаком;
  • заявитель, который производит аналогичные товары (оказывает аналогичные услуги), собирается использовать данный товарный знак (знак обслуживания) в своей предпринимательской деятельности.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Использованием товарного знака признается использование его как правообладателем, так и лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора. Кроме того, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на различительную способность товарного знака и не ограничивающим предоставленную ему правовую охрану, также признается использованием зарегистрированного товарного знака.

В соответствии с п. 3 ст. 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Наши юристы готовы проконсультировать вас по всем вопросам, связанным с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака, а также представлять ваши интересы в Палате по патентным спорам и в Суде по интеллектуальным правам как в вопросах по досрочному прекращению правовой охраны «мешающего» вашей деятельности товарного знака, так и по вопросам защиты вашего товарного знака, предоставление правовой охраны которого оспаривают.

Представляем специалиста

Эхлас Татьяна Валерьевна, Главный юрисконсульт
Главный юрисконсульт

Консультация эксперта по телефону+7 (495) 221-8880

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака
Ваше имя *
Компания
Телефон
Email *
Ваш вопрос
Комментарий
Загрузить файл
Разрешенные типы файлов: изображения, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf. Не более 2Мб.

Вы не нашли интересующую вас тему или у вас остались вопросы? Спросите нашего специалиста!

В чем сходство и какие основные отличия товарного знака от НМПТ?

В чем сходство и какие основные отличия товарного знака от НМПТ?


Сходство:

  1. Товарный знак и наименование места происхождения товара предназначены для обозначения товаров и являются средствами их индивидуализации.
  2. Содержание этих объектов основывается на достоверности, т.е. в случае если обозначения вводят потребителя в заблуждение относительно изготовителя или товара, они не могут быть признаны товарным знаком и НМПТ.
  3. Права, возникающие в связи с товарным знаком и НМПТ, являются исключительными.
  4. Товарный знак и НМПТ могут превратиться в видовые обозначения, если они не защищены надлежащим образом или их правовая охрана не поддерживается в силе.

Отличия:

Товарный знак

НМПТ

1.

Для возникновения товарного знака (его создания) никаких особых условий не требуется. Он создается по воле и в зависимости от фантазии разработчика.

НМПТ возникает под воздействием природных условий и/или людских факторов, в результате использования названия конкретной местности, которое создает устойчивое представление о товаре с особыми свойствами, определяемыми географической средой данной местности.

2

Товарный знак – это обозначение, которое служит для различения однородных товаров (услуг), производимых (оказываемых) различными изготовителями. Товарный знак принадлежит конкретному лицу. Производство товара, маркированного данным товарным знаком, может быть перенесено из одной местности в другую.

НМПТ всегда указывает на конкретную местность, а не на конкретного производителя. НМПТ неотделимо от конкретного места, поэтому перенести производство товара, им маркированного, из одной местности в другую невозможно.

3

Товарный знак может гарантировать качество товара, но это совсем не обязательное условие, т.е. это вопрос не правовой, а экономический, рыночный.

В самом понятии НМПТ содержится обязательный признак: наличие в обозначаемом товаре особых свойств. Наличие особых свойств – правовой вопрос. Наличие особых свойств проверяет ведомство, опираясь на заключение компетентного органа.

4

Правообладатель товарного знака имеет право использовать товарный знак и распоряжаться им и запрещать использование товарного знака другим лицам.

Законный пользователь НМПТ имеет право использовать это НМПТ, но не имеет права им распоряжаться. Право на использование НМПТ неотчуждаемо.

5

Неиспользование товарного знака, зарегистрированного в РФ, в течение трех лет после его регистрации может привести к досрочному прекращению срока действия его правовой охраны.

В отношении НМПТ законодательством не установлено его обязательное использование.

6

Регистрация товарного знака обусловлена его различительной способностью и новизной.

Регистрация НМПТ обусловлена наличием особых свойств, которыми должен обладать маркированный данным НМПТ товар.

7

Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент. Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя.

НМПТ охраняется в течение всего времени существования возможности производить товар, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для соответствующего географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

При этом срок действия свидетельства об исключительном праве на НМПТ действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на НМПТ
в Роспатент.


В каком случае для получения правовой защиты своего технического решения целесообразнее подать заявку на изобретение, а в каком – на полезную модель?

В каком случае для получения правовой защиты своего технического решения целесообразнее подать заявку на изобретение, а в каком – на полезную модель?


Данный вопрос решается в каждом конкретном случае индивидуально, в зависимости от объекта и цели патентования, а также с учетом различий, приведенных в таблице ниже.

Характеристика

Изобретение

Полезная модель

1

Объект охраны

Продукт (в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных) и способ

Устройство

2

Условия патентоспособности

  • Новизна,
  • промышленная применимость,
  • изобретательский уровень
  • Новизна,
  • промышленная применимость

3

Оценка новизны

При оценке отличия изобретения от более ранних решений в расчет принимается каждый признак независимого пункта формулы

В расчет принимаются только существенные признаки

4

Примерный срок получения патента

12 – 30 месяцев

6 - 12 месяцев

5

Срок действия патента

20 лет (с правом продления на срок до 5 лет*)

10 лет

6

Применение доктрины эквивалентов при оценке нарушений

Да

Нет

* для изобретений, относящихся к лекарственному средству, пестициду, агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, если с даты подачи заявки на выдачу патента до дня получения первого разрешения на применение прошло более пяти лет.

Для понимания сути отличия полезной модели от изобретения достаточно сказать, что в международной практике полезные модели считаются «малыми изобретениями». То есть это, как правило, более простое решение, права на которое можно получить быстрее, но на более короткий срок.

Остановимся на каждом из различий изобретения и полезной модели, указанных в таблице. Стоит оговориться, что эти отличия сформулированы применительно к России. Во многих странах нет такого объекта интеллектуальной собственности, как полезная модель. Если же такой объект предусмотрен местным законодательством, то установленные для него регуляторные нормы могут отличаться от российских.

1. Объект охраны

Как видно из таблицы, в качестве полезной модели может охраняться только устройство, в то время как в качестве изобретения может охраняться как устройство, так и вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных, а также способ. Таким образом, в случае необходимости получения патента, например, на вещество, следует подать заявку на выдачу патента на изобретение, а не на полезную модель.

2. Условия патентоспособности

Что касается объекта «устройство», то патент на полезную модель получить проще, так как, в отличие от изобретения, к критериям патентоспособности полезной модели не относится изобретательский уровень. Поэтому для получения патента на полезную модель достаточно взять два ранее известных устройства и объединить их, доказав новизну такого объединения и его промышленную применимость, при этом наличие изобретательского уровня не требуется.

Различия в условиях патентоспособности важны еще и по следующей причине.

При выборе между патентом на изобретение и патентом на полезную модель имеет значение риск признания патента недействительным. Поскольку дополнительным критерием патентоспособности изобретения является изобретательский уровень, то и для признания патента на изобретение недействительным существует дополнительное основание – несоответствие изобретения критерию патентоспособности «изобретательский уровень».

Поэтому патент на полезную модель обычно считается более устойчивым по сравнению с патентом на изобретение.

3. Оценка новизны

При оценке новизны полезной модели в расчет принимается совокупность ее существенных признаков, то есть тех признаков, которые помогают обеспечить достижение заявленного технического результата.

Например, вы подали заявку на полезную модель «телега с пятью колесами», определив в качестве технического результата достижение большей устойчивости или манёвренности. Если вам не удастся доказать, что наличие пятого колеса даёт заявленный эффект, то требование «новизна» не будет считаться выполненным, даже если никто до вас не предлагал такую модель.

Если же вы предложили установить в телегу перегородку для раздельной перевозки разных грузов и такое решение не было известно раньше, полезная модель будет признана новой, поскольку перегородка, очевидно, выполняет заявленную функцию.

Разный подход к оценке новизны изобретения и полезной модели очень важен в спорах о признании патента недействительным. Как показывает практика, значительная часть споров о недействительности патентов на полезную модель связана с признанием несущественными отличительных признаков модели.

4. Примерный срок получения патента

Срок получения патента на изобретение зависит от области техники и сложности технического решения. Так, рассмотрение заявки на выдачу патента на изобретение в области биотехнологии и органической химии может занять несколько лет. Несколько меньшее время занимает выдача патента на изобретение в сфере электроники или неорганической химии, еще меньшее – на изобретение из области механики.

Полезные модели, как правило, относятся к областям механики, тепло- и электротехники и т.п., поэтому срок получения патента на полезную модель разумно сравнивать со сроком получения патента на изобретение именно в указанных областях. Это сравнение, при прочих равных, всегда в пользу полезной модели, получить патент на которую не только быстрее, но и дешевле.

5. Срок действия патента

Меньший срок действия исключительного права на полезную модель – своеобразная компенсация за относительную легкость получения патента на «малое изобретение».

6. Доктрина эквивалентов

Можно условно считать, что степень охраны изобретения несколько сильнее, чем степень охраны полезной модели в связи с тем, что при оценке наличия нарушения исключительного права на изобретение применяется доктрина эквивалентов. На практике это означает следующее:

  • владелец патента на полезную модель может обвинить в нарушении производителя только такого устройства, в котором присутствуют все признаки полезной модели, содержащиеся в независимом пункте формулы;
  • владелец патента на изобретение может предъявить претензии также и в том случае, когда вместо какого-либо признака изобретения, содержащегося в независимом пункте формулы, в спорном изделии присутствует признак, ему эквивалентный. Например, патент предусматривает выполнение детали изделия из некоторого материала, а в спорном изделии эта деталь выполнена из другого материала. При этом до даты приоритета изобретения было известно, что второй материал, обладая схожими характеристиками (это может быть, в зависимости от применения, прочность, плотность, теплопроводность и т.д.), позволяет обеспечить достижение того же технического результата.

Заключение

Понимание разницы между изобретением и полезной моделью поможет выбрать оптимальный способ правовой охраны созданного вами технического решения.

Охраняется ли авторским правом ведомственный нормативный акт, например, инструкция Минфина для бюджетных учреждений?

Охраняется ли авторским правом ведомственный нормативный акт, например, инструкция Минфина для бюджетных учреждений?


Нет, указанный документ не подлежит охране в качестве объекта авторских прав. В соответствии с абз. 1 п. 6 Ст. 1259 ГК РФ официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы не являются объектами авторских прав.


В чем отличие товарного знака от торговой марки, логотипа, брэнда? Что является результатом регистрации – товарный знак, торговая марка, логотип или брэнд?

В чем отличие товарного знака от торговой марки, логотипа, брэнда? Что является результатом регистрации – товарный знак, торговая марка, логотип или брэнд?


Названия «торговая марка», «логотип» и «брэнд» («бренд») заимствованы из иностранного языка и не используются в российском законодательстве об интеллектуальной собственности. Их заменяет единственное понятие – «товарный знак»*.

Зарегистрированный товарный знак, призванный выделить товары одного производителя из ряда аналогичных товаров других производителей, охраняется законом. После государственной регистрации прав на такое обозначение правообладатель получает законодательно закрепленную монополию на его использование.

Товарный знак может быть словесным (как значимым, так и фантазийным словом, может быть целой значимой фразой – «слоганом»), изобразительным, комбинированным, объемным, звуковым и др.

Владелец товарного знака вправе обозначить, что знак зарегистрирован и охраняется на территории Российской Федерации, поместив рядом с ним одно из следующих обозначений:

R; ®; товарный знак; зарегистрированный товарный знак.

Словосочетание «торговая марка», как правило, обозначает то же самое понятие и таким образом подменяет собой установленный законом термин «товарный знак». Соответственно, употребление этого сочетания в русском языке, особенно в юридической литературе, не является правильным, поскольку оно дублирует законодательно принятый термин, не неся дополнительной смысловой нагрузки.

Употребление слов «логотип» и «брэнд» («бренд»), в отличие от использования сочетания «торговая марка», вполне оправданно, поскольку эти слова обозначают понятия, не совпадающие с понятием «товарный знак». Произнося эти слова, мы совсем не обязательно имеем в виду именно такое средство индивидуализации, правовая охрана которому предоставлена законом на основании его государственной регистрации в качестве товарного знака.

Логотип – это обязательно графический символ. Как и иные средства индивидуализации, он помогает производителю выделиться из ряда других производителей и выделить свой продукт из линейки аналогичных или однородных продуктов. Логотип может стать охраняемым товарным знаком при условии его регистрации Роспатентом. И наоборот: компания правомерно называет своим логотипом зарегистрированный товарный знак, если он имеет графические очертания.

Брэнд может рассматриваться в узком или широком смысле: как конкретное обозначение или как целая система фирменного стиля, устойчиво ассоциирующаяся в сознании людей с компанией и ее товарами. В обоих случаях употребление слова «брэнд» подразумевает наличие устоявшейся репутации среди потребителей. В качестве товарных знаков можно зарегистрировать самые различные элементы фирменного стиля: слово, словосочетание, логотип, изобразительный элемент, сочетание цветов и даже (в некоторых случаях) отдельный цвет.

Слова «Логотип» и «Брэнд» могут быть правомерно применены к одному и тому же обозначению, если оно имеет графический характер и известно потребителю в качестве средства индивидуализации компании или ее товаров и услуг.

Таким образом, на часто задаваемый вопрос «В чем разница между товарным знаком и торговой маркой?» можно дать следующий ответ: оба словосочетания относятся к одному и тому же понятию, при этом первое словосочетание российским законодательством предусмотрено, а второе – нет.

*Для индивидуализации услуг предусмотрен термин «знак обслуживания». Все положения законодательства о товарных знаках действуют в отношении знаков обслуживания без каких-либо особенностей.


ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

Что такое приоритет изобретения?

Что такое приоритет изобретения?


Понятие приоритета

Приоритет изобретения означает его первенство по отношению к другим схожим техническим решениям, заявленным позднее. Право приоритета имеет значение при установлении патентоспособности технического решения в процессе рассмотрения заявки на выдачу патента, а также при рассмотрении споров, связанных с правомерностью выдачи патента.

Когда патентное ведомство рассматривает заявку на выдачу патента на изобретение, оно выясняет, является ли заявленное решение новым. Для этого эксперт ведомства сравнивает его со всеми решениями, известными в мире до определенной даты. Если аналогичные решения были доступны для ознакомления где-то в мире до этой даты, то изобретение не будет признано новым и будет вынесен отказ в выдаче патента. Напротив, патент, выданный по этой заявке, будет противопоставлен тем заявкам, которые поданы позднее указанной даты. Такая дата и называется датой приоритета.

 По какой дате устанавливается приоритет изобретения?

Приоритет изобретения может быть установлен:

  • по дате подачи заявки в национальное патентное ведомство (Роспатент);
  • по дате подачи в то же ведомство более ранней заявки того же заявителя (при выполнении определенных условий);
  • на основании положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности – по дате подачи заявки того же заявителя в патентное ведомство государства-участника Конвенции, если с этой даты прошло не более 12 месяцев;
  • при переводе на национальную (региональную) фазу заявки PCT– по дате международной подачи или дате более раннего приоритета, если он испрошен в заявке .

Почему важна дата приоритета?

Будучи изобретателем, вы, как правило, заинтересованы в том, чтобы иметь как можно более раннюю дату приоритета изобретения. Причин для этого несколько.

  1. При более ранней дате приоритета в процессе рассмотрении вашей заявки ей может быть противопоставлено меньшее количество ранее созданных чужих решений. (То же и при рассмотрении возражения против выдачи вашего патента.)
  2. Лица, создавшие похожие решения позднее даты приоритета, будут иметь сложности с получением патентов на такие решения, поскольку им могут быть противопоставлены ваша заявка (после ее публикации) или патент.
  3. Если некоторое лицо стало применять аналогичное техническое решение до даты вашего приоритета (или провело задокументированные приготовления к такому применению), то оно будет иметь возможность использовать свое решение (без расширения) в том числе и после регистрации вашего изобретения. Более ранняя дата приоритета позволяет уменьшить число таких лиц.

Наши преимущества
  • Почти 100-летний
    опыт работы

    гарантирует высочайшее качество обслуживания

  • Достаточное количество профессионалов

    во всех областях науки и техники позволяет решать задачи любой сложности

  • Совместная работа патентных поверенных и юристов

    обеспечивает высокое качество регистрируемых объектов и успешное представительство в судебных и административных спорах

  • Полная автоматизация делопроизводства,

    в том числе интеграция с патентными ведомствами, позволяет исключить повторный ввод данных и гарантировать безошибочность работы.

  • Близость к клиенту

    обеспечивается наличием офисов в центре Москвы и в других городах России, а также возможностями удаленной работы посредством электронных средств коммуникаций

  • Лидирующие позиции
    в рейтингах

    мировых изданий, специализирующихся в области интеллектуальной собственности, подчеркивают престижность работы с Юридической фирмой «Союзпатент»

  • Прозрачная отчетность и детализированные счета

    дают клиентам полную информацию о проделанной работе

  • Профессиональная ответственность застрахована

    одним из ведущих страховщиков мира