Патентование изобретений и полезных моделей

Услуги до регистрации изобретения или полезной модели

Составление заявки
Помогаем правильно составить заявку на выдачу патента на изобретение или полезную модель
Заявка в России
Осуществляем подачу в Роспатент заявки на получение патента в электронном виде (экономия пошлины 30%)
Евразийская заявка
Осуществляем подачу заявки (изобретение) по процедуре Евразийской патентной конвенции (охватывает восемь стран)
Заявка PCT
Осуществляем подачу международной заявки в целях дальнейшего патентования в конкретных странах
Заявка за рубежом
Обеспечиваем подачу патентных заявок в патентные ведомства иностранных государств и региональные патентные ведомства

Услуги после регистрации изобретения или полезной модели

Поддержание в силе
Подготавливаем и подаем в патентные ведомства документы для поддержания патента в силе и для восстановления действия патента
Внесение изменений
Осуществляем необходимые действия для внесения изменений в госреестр и патент на изобретение (полезную модель)
Отчуждение и переход прав
Оказываем помощь в составлении договоров передачи прав и в регистрации распоряжения исключительным правом
Лицензии и залог
Оказываем помощь в составлении лицензионных договоров и в регистрации распоряжения исключительным правом
Споры о нарушении прав
Представляем интересы сторон в спорах о нарушении исключительного права на изобретение (полезную модель)
Оспаривание патента
Представляем стороны в спорах о признании патента на изобретение (полезную модель) недействительным

В соответствии с российским законодательством в качестве изобретения может быть зарегистрировано техническое решение, относящееся к:

  • продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или
  • способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Под полезной моделью понимается техническое решение, относящееся к устройству.

Исключительное право на изобретение или полезную модель признается и охраняется при условии его государственной регистрации, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдает патент на соответствующее изобретение или полезную модель. Патентообладатель вправе использовать запатентованное техническое решение по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Патент на изобретение или полезную модель позволяет патентообладателю стать монополистом в отношении соответствующего продукта или способа на рынке конкретного государства.

Патентообладатель вправе по своему усмотрению запрещать или разрешать третьим лицам использовать свое изобретение или полезную модель. Использование изобретения или полезной модели в России допускается путем заключения лицензионного договора или договора коммерческой концессии. Распоряжение исключительным правом подлежит государственной регистрации.

Использование запатентованного изобретения или полезной модели без разрешения патентообладателя признается нарушением его исключительного права, за которое предусмотрена гражданская и уголовная ответственность.

Таким образом, обеспечение правовой охраны изобретения или полезной модели путем государственной регистрации и получения патента на изобретение или полезную модель можно отнести к одному из ключевых факторов экономической деятельности.

ООО «Союзпатент» оказывает полный комплекс услуг по патентованию изобретений и полезных моделей в Российской Федерации и в иностранных государствах: подготовка и подача заявки, ведение делопроизводства по ней и получение охранного документа, а также услуги по защите исключительных прав патентообладателя или по оспариванию патента.

Фомичева Тамара Семёновна, Заместитель генерального директора <br />Начальник Патентного отдела
Заместитель генерального директора
Начальник Патентного отдела
Вы не нашли интересующую вас тему или у вас остались вопросы? Спросите нашего специалиста!

Вопросы, относящиеся к изобретениям и полезным моделям

Как запатентовать идею?

Как запатентовать идею?


Что означает «запатентовать»?

Поскольку законодательство не предусматривает такого понятия – «запатентовать идею», то для ответа на этот вопрос предлагаем вначале определиться, что мы понимаем под словом «запатентовать».

С формальной точки зрения запатентовать – значит получить патент. Вместе с тем, в обиходе слово «запатентовать» часто употребляется в более широком смысле: получить защиту объекта от имитирования (несанкционированного использования) третьими лицами.

Ведь именно патент в России можно получить только на четыре объекта интеллектуальной собственности: изобретение, полезную модель, промышленный образец и селекционное достижение (рассмотрим ниже первые три*). В некоторых странах объектов, на которые выдается патент, еще меньше – три, два, или даже один – изобретение. А получить правовую охрану можно и на другие объекты.

Таким образом, при ответе мы будем ориентироваться именно на широкое понимание: как защитить вашу идею от использования посторонними лицами.

Возможно ли защитить идею?

Необходимо понимать, что идею в чистом виде защитить вряд ли получится, поскольку законодательство в области интеллектуальной собственности направлено на предоставление правовой охраны объектам, имеющим материальное (а не только идеальное) выражение.

Поэтому для защиты идеи необходимо придать ей некую форму, для которой будут доступны средства правовой защиты.

Для того чтобы оценить, можно ли защитить (запатентовать) вашу идею, нужно четко понять, к какой области она относится, а затем выбрать подходящий объект интеллектуальной собственности.

Патент на изобретение

В том случае если ваша идея помогает решить какую-то техническую задачу (для таких идей, как правило, используется термин «техническое решение»), для ее защиты подойдет патент на изобретение.

Важно знать, что в соответствии с законодательством РФ к изобретениям не могут быть, в частности, отнесены:

  • открытия (выявление неких естественных законов, существующих вне воли человека);
  • научные теории;
  • математические методы и алгоритмы;
  • решения, заключающиеся только в представлении информации;
  • методы ведения бизнеса. (Данный пункт составляет предмет многолетних споров практиков, при этом подходы в разных странах несколько различаются.)

Указанные объекты исключены из патентной защиты, взятые «сами по себе». Вместе с тем, методам и алгоритмам может быть предоставлена правовая охрана, если указанные объекты «привязать» к некоторому техническому устройству, тем самым придав идее требуемый законом материальный характер.

Для регистрации технического решения в качестве изобретения важно, чтобы это решение:

  • не имело более ранних аналогов в мире;
  • не было очевидным для специалиста в соответствующей области, владеющего всей информацией в своей сфере,
  • могло быть реально применено в народном хозяйстве.

Регистрации изобретения, как правило, предшествует поиск аналогичных решений по российским и международным источникам, выявление наиболее близких аналогов (прототипов), анализ отличий нового решения от прототипа и т.д.

Опытный поверенный, сведущий в конкретной технической области, сможет подсказать, каким образом следует «обыграть» вашу идею в целях ее патентования, подать на регистрацию заявку на выдачу патента и сопровождать делопроизводство до принятия решения по заявке.

Патент на полезную модель

Полезная модель станет хорошей альтернативой изобретению, если ваша идея может быть представлена в виде некоего устройства, предпочтительно механического, части которого непосредственно взаимодействуют между собой. Зарегистрировать полезную модель несколько проще, чем изобретение, поскольку регистрация не требует выполнения критерия изобретательского уровня (неочевидности).

Если вам удалось соединить пусть даже известные элементы в едином устройстве таким образом, что их соединение не было известно ранее и при этом позволило обеспечить заявленный технический результат, то вы можете претендовать на получение патента.

Регистрация полезной модели занимает в среднем несколько меньше времени, чем регистрация изобретения, но при этом срок действия патента составляет вдвое меньший срок – десять лет по сравнению с двадцатью годами для изобретений.

Секрет производства

В некоторых случаях создатель нового решения выбирает иной способ его защиты: сохранение технологии в тайне. Это может быть целесообразно, когда, например, идея имеет в большей степени организационный (а не технический) характер, или когда есть другие причины, препятствующие ее патентованию.

Секрет производства (или ноу хау) также является охраняемым объектом интеллектуальной собственности. Разумеется, сохранение технологии в качестве секрета производства и монопольное ее использование возможно лишь в тех случаях, когда потребитель не в состоянии «вычислить» секрет на основании анализа конечного продукта.

Предприятие, обладающее исключительным правом на секрет производства, при соблюдении разумных мер по сохранению тайны, может привлечь к ответственности лицо, разгласившее секрет, однако после такого разглашения сам объект интеллектуальной собственности, увы, прекращает существование.

Патент на промышленный образец

В случае если ваше решение относится к внешнему виду предмета, при этом является оригинальным и не продиктовано выполняемой предметом технической функцией, то ваша идея может быть запатентована в качестве промышленного образца.

Срок действия патента на промобразец – пять лет с возможностью продления на следующие пять лет с общим ограничением в двадцать пять лет.

Средства индивидуализации

В случае если ваша идея призвана выделить фирму или ее продукт на рынке (броский девиз, оригинальное название, логотип, голограмма, сочетание цветов и т.д.), ее можно защитить в качестве средства индивидуализации.

Первым в ряду средств индивидуализации следует отметить товарный знак. Будучи зарегистрирован один раз, товарный знак позволяет защитить ваше обозначение в течение неограниченного периода времени при условии продления срока действия регистрации каждые десять лет. Регистрация товарного знака производится Роспатентом.

Регистрируя компанию в ФНС, вы получаете фирменное наименование, которое охраняется как средство индивидуализации в течение всего времени существования фирмы.

Даже если вы используете некоторое обозначение для индивидуализации товаров и услуг без его регистрации, вы также можете рассчитывать на правовую защиту для соответствующего коммерческого обозначения, если оно обладает достаточными различительными признаками и стало известным в пределах определенной территории.

Авторское право

Если вашу идею можно облечь в художественную форму (например, дизайн-проект), то для ее защиты можно воспользоваться законодательством об авторском праве. При этом регистрация объекта не требуется, поскольку ваше исключительное право возникнет просто в силу его создания. И это право будет автоматически действовать на территории всех стран – участников Бернской конвенции 1886 года, то есть почти во всем мире.

Из практических соображений целесообразно зафиксировать дату создания вашего объекта, чтобы у вас была возможность доказать приоритет в случае спора. Для этого можно его опубликовать или задепонировать в специализированной организации.

 Выводы

Стремительное развитие информационных технологий, прогресс науки, появление новых материалов дают невиданный ранее простор для развития творчества во всех сферах. Новая идея в наше время может за короткое время превратиться в многомиллиардный бизнес.

Вместе с тем, далеко не всякая идея может быть защищена от имитации. Например, если вы придумали, что на автомойке целесообразно дополнительно оказывать маникюрные услуги, то это может быть продуктивной бизнес-идеей, но запатентовать такую идею не получится.

Для того чтобы понять, возможно ли защитить идею, и выбрать лучший способ ее защиты, имеет смысл обратиться к опытному патентному поверенному.

*Селекционное достижение в меньшей степени относится к заданному вопросу, поскольку селекционер при реализации своих идей целенаправленно занимается многолетним отбором и, как правило, заранее представляет, каким образом можно защитить результаты своей работы.

Каков крайний срок подачи выделенной заявки в российском и евразийском патентных ведомствах?

Каков крайний срок подачи выделенной заявки в российском и евразийском патентных ведомствах?


Выделенная заявка может быть подана в Роспатент в течение всего срока рассмотрения первоначальной заявки до тех пор, пока патент по первоначальной заявке не зарегистрирован в Роспатенте, или пока не исчерпана возможность оспаривания решения об отказе в выдаче патента по такой заявке.

Срок, установленный заявителю для подачи возражения на решение об отказе в выдаче патента, составляет семь месяцев, исчисляемых со дня направления Роспатентом заявителю решения об отказе в выдаче патента или со дня направления копий документов, противопоставленных заявке, если эти копии были запрошены заявителем в течение трех месяцев со дня направления Роспатентом заявителю решения об отказе.

Выделенная заявка может быть подана в Евразийское патентное ведомство в течение всего срока рассмотрения первоначальной заявки и, в случае принятия решения об отказе в выдаче евразийского патента, до исчерпания возможности обжалования указанного решения, то есть в течение трех месяцев с даты получения заявителем уведомления об отказе в выдаче евразийского патента.


Как я могу аннулировать евразийский патент?

Как я могу аннулировать евразийский патент?


В течение 6 месяцев с момента публикации сведений о выдаче евразийского патента любое лицо (нерезиденты стран-участниц Конвенции - через зарегистрированного евразийского патентного поверенного) может подать возражение против выдачи евразийского патента в Евразийское патентное ведомство. По истечении 6-месячного срока евразийский патент может быть аннулирован отдельно в каждой из стран-участниц Конвенции в соответствии с национальными процедурами. В России, например, патент может быть оспорен путем подачи соответствующего возражения в Российское патентное ведомство, решение которого может быть обжаловано в Суде по интеллектуальным правам, либо (в случае если спор касается состава авторов или патентообладателей) в судебном порядке.


Что такое патент на изобретение и зачем он нужен?

Что такое патент на изобретение и зачем он нужен?


Понятие патента

Патент на изобретение – это охранный документ, удостоверяющий исключительное право на изобретение, авторство и приоритет изобретения.

Патент выдается при условии государственной регистрации изобретения государственным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В Российской Федерации таким органом является Роспатент.

Исключительное право на изобретение означает, что патентообладатель вправе использовать запатентованное изобретение любым не противоречащим закону способом и запрещать использование его третьими лицами. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) на использование запатентованного изобретения.

Патентообладатель также вправе распоряжаться исключительным правом на зарегистрированное изобретение, т.е. он имеет право по своему усмотрению разрешать другим лицам использовать своё запатентованное техническое решение. Распоряжение исключительным правом оформляется в форме договора и подлежит государственной регистрации.

Таким образом, получение патента на созданное вами изобретение необходимо, в частности, для того, чтобы на весь срок действия патента

  1. получить монополию на применение изобретенного технического новшества, включая производство, продажу, экспорт и пр.;
  2. иметь возможность получать дополнительный доход за счет предоставления права использования вашего изобретения;
  3. исключить возможность использовать без вашего разрешения созданное вами новое техническое решение.

Очень важно осознавать, что действие патента привязано к определенной территории, т.е. патент Российской Федерации не действует в других государствах, и изобретение, получившее правовую охрану в России, может свободно использоваться на территории других стран при отсутствии в этих странах патентной охраны соответствующего технического решения.

Что может быть запатентовано как изобретение

Далеко не всякое решение может быть признано патентоспособным изобретением.

Во-первых, не допускается патентование решений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, а также способов клонирования человека, его клона, способов модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека и использования человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях.

Во-вторых, законом установлен список объектов, которые сами по себе не могут быть признаны изобретением (п. 5 ст. 1350 ГК РФ). К ним отнесены открытия, а также решения, ни имеющие технического характера или подпадающие под перечень объектов, для которых в законодательстве об интеллектуальных правах предусмотрены иные варианты правовой охраны.

В-третьих, предлагаемое к патентованию решение должно отвечать критериями патентоспособности, то есть оно должно:

  • быть новым. Это означает, что аналогичные решения не должны находиться в открытом доступе нигде в мире до даты подачи заявки. Например, новизну изобретения может опорочить статья на китайском языке в журнале, находящемся в региональной библиотеке в Китае, если с ней имеет право ознакомиться любой человек. Новизна изобретения будет также под вопросом, если заявка на аналогичное решение была подана в РФ ранее, даже если сведения о ней еще не были опубликованы;
  • иметь изобретательский уровень, то есть не быть очевидным для гипотетического специалиста в соответствующей области техники, который обладает информацией о всех материалах, ставших общедоступными в мире до даты подачи;
  • быть промышленно применимым. Это означает, что техническое решение может быть реально использовано.

Изобретение должно относиться к продукту, способу или их применению по определенному назначению.

Цели и задачи патента

Лица, потратившие интеллектуальные и материальные ресурсы на разработку нового решения, должны иметь возможность получить выгоду от его практической реализации. Если не дать им такую возможность, то исчезнут стимулы для новых разработок и включится механизм торможения научно-технического прогресса.

Возможность монопольно использовать изобретение является как раз тем мотивом, который побуждает инноваторов проводить исследования и первыми добиваться результатов. Например, в фармацевтике стоимость многолетних изысканий, приводящих в итоге к созданию эффективного и безопасного продукта, может составлять сотни миллионов и даже миллиарды долларов. Компании идут на это потому, что могут покрыть эти расходы за счет монопольно установленной цены конечного продукта. Именно эту задачу и решает патент.

Срок действия патента

Если бы возможность монопольно продавать защищенный патентом продукт существовала неограниченно долго, это тоже повлекло бы (как любая монополия) торможение конкуренции и, в конечном счете, прогресса.

Поэтому срок действия патента законодательно ограничивается. В России и в подавляющем большинстве стран мира он составляет 20 лет и может быть увеличен максимум до 25 лет, если выход запатентованного продукта на рынок задерживается в силу необходимости пройти государственную сертификацию (применимо для фармацевтических, агрохимических продуктов и пестицидов).

Для того чтобы патент сохранял свою силу, правообладатель обязан уплачивать ежегодные патентные пошлины. Эти пошлины постепенно увеличиваются: пошлина, уплачиваемая за 20-й год действия патента, в несколько раз превышает пошлину за третий год (пошлина за поддержание в силе российского патента на изобретение уплачивается начиная с третьего года). Таким образом законодательство поощряет избавление от тех патентных прав, которые так и не стали полезными или утратили свою актуальность.

После прекращения действия исключительного права изобретение переходит в общественное достояние, т.е. любое лицо может использовать запатентованное изобретение без каких-либо ограничений.

Структура патента

Название изобретения должно быть по возможности точным, поскольку им определяется первый классификационный индекс, имеющий наибольшее значение для поиска изобретения в базах данных.

Описание изобретения – как правило, самая объемная часть, которая:

  • определяет техническую область, к которой относится изобретение;
  • включает ссылки на уже имеющиеся решения в той же технической области, в том числе наиболее близкое решение (прототип);
  • описывает отличия от них предлагаемого решения;
  • определяет суть изобретения и достигаемый технический результат;
  • раскрывает изобретение в достаточной степени для того, чтобы специалист в данной технической области был в состоянии осуществить изобретение;
  • содержит описание чертежей и иных графических материалов;
  • включает подтверждение возможности осуществления изобретения.

Наиболее значимой частью патента является формула изобретения. Именно она определяет объем охраняемых прав. Формула изобретения состоит из пунктов, которые делятся на независимые и зависимые пункты. Каждый независимый пункт представляет собой отдельное изобретение, при этом разные изобретения должны быть тесно связаны между собой, образуя единый изобретательский замысел.

Любой продукт, потенциально нарушающий патент, сравнивают именно с независимыми пунктами формулы изобретения. Если продукт включает каждый признак хотя бы одного из независимых пунктов формулы изобретения, то можно сделать вывод о нарушении патента.

Остальные части патента: реферат, чертежи, библиографические данные.

Порядок получения патента: этапы

1. Подача заявки и формальная экспертиза.

Для того чтобы получить патент на изобретение, лицо, претендующее на получение исключительного права, должно подать заявку по установленной форме в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), уплатив патентную пошлину. Непосредственным рассмотрением заявки занимается подконтрольный Роспатенту Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).

По поступлении материалов заявки ей присваивается номер, о чем заявителю направляется уведомление. На первом этапе рассмотрения заявки в ходе формальной экспертизы ФИПС проверяет комплектность и правильность оформления всех документов. В течение двух месяцев ФИПС направляет заявителю уведомление о завершении формальной экспертизы или запрос дополнительных или исправленных документов, ответ на который должен быть представлен в течение трех месяцев.

2. Экспертиза заявки по существу

После завершения формальной экспертизы и при условии поступления соответствующего ходатайства (должно быть подано не позднее чем через три года с даты подачи заявки на получение патента) начинается экспертиза по существу.

Экспертиза по существу является основным этапом рассмотрения заявки. На этом этапе патентное ведомство проводит информационный поиск по всем доступным базам данных и выявляет источники информации, которые могут иметь отношение к заявленному изобретению. С учетом обнаруженных источников проводится проверка изобретения на соответствие условиям патентоспособности.

В ходе экспертизы по существу заявителю могут направляться запросы (уведомления о патентоспособности) с предложением предоставить дополнительные материалы или внести изменения в формулу изобретения.

3. Выдача патента

Экспертиза по существу завершается принятием решения о выдаче патента на изобретение или решения об отказе в выдаче патента. В случае принятия положительного решения заявителю предоставляется срок для уплаты пошлины за регистрацию и выдачу патента. Если заявитель уплачивает пошлину, производится регистрация изобретения, выдача и публикация патента.

Неиспользование патента

В некоторых странах (например, в Индии) законодательством установлены требования об обязательном использовании патента. Правообладатель обязан периодически представлять в уполномоченный орган отчетность о том, как используется зарегистрированное изобретение.

Такое требование устанавливается для того, чтобы лицо, монопольно владеющее технологией, не использовало свое исключительное право для ограничения поставок на рынок важных товаров (услуг).

В России нет требования обязательного использования патента. Вместе с тем, в случае если неиспользование изобретения в течение четырех лет приводит к нехватке на рынке определенных товаров или услуг, суд может обязать правообладателя выдать подателю иска принудительную лицензию с оплатой ее на рыночных условиях. Подать иск может любое лицо, обращавшееся к владельцу патента за получением лицензии и получившее отказ.


Узнать стоимость подачи заявки

Что значит «узкий» или «широкий» объем правовой охраны?

Что значит «узкий» или «широкий» объем правовой охраны изобретения?


Узкий объем притязаний

Патент нужен для того, чтобы обеспечить его владельцу возможность монопольного распоряжения разработанным техническим решением. При этом объем правовой охраны определяется независимым пунктом формулы изобретения. Если независимый пункт формулы изобретения будет содержать признаки, которые конкуренты смогут легко обойти, патент не будет выполнять свою основную функцию.

Например, вами изобретен велосипед (предположим, что такое транспортное средство до сих пор не было известно человечеству) и вы описали в качестве одного из обязательных признаков наличие багажника. В этом случае любое лицо сможет производить велосипед без багажника. (Причем необходимые для производства велосипеда сведения могут быть почерпнуты из вашего опубликованного патента.) Такая формула изобретения условно называется «узкой» (то есть ее легко обойти).

Широкий объем притязаний

Возможна и обратная ситуация. Например, вы описали велосипед как транспортное средство с единственным признаком – «наличие двух колес». В этом случае объем притязаний будет считаться «широким». В случае успешной регистрации такого патента вы смогли бы получить монополию на производство и реализацию любых двухколесных транспортных средств. Именно поэтому изобретатели стремятся получить патент с возможно бо́льшим объемом охраны.

В ходе рассмотрения заявки на выдачу патента с подобной формулой вы столкнетесь со сложностями при наличии чужих более ранних решений, имеющих тот же признак (например, если уже известен двухколесный самокат). Даже если вам удалось зарегистрировать такое изобретение, велика вероятность того, что ваш патент будет оспорен третьими лицами позднее. В лучшем случае вам придется «сузить» притязания путем добавления в независимый пункт формулы патента новых признаков (например, наличие педалей, сиденья и т.д.).

Парадокс «ангорского кота»

В западной профессиональной литературе иногда используется следующее образное сравнение, описывающее позицию правообладателя в патентных спорах.

В спорах о нарушении патента (при предъявлении претензий третьим лицам относительно их продуктов) патент уподобляется сухому ангорскому коту – пушистому и большому. Владелец патента хочет представить объем правовой охраны как можно более широким, чтобы можно было обвинить в нарушении производителя (продавца) любого продукта.

Однако, как только возникает спор об оспаривании патента, тот же самый патент превращается в мокрого ангорского кота - худого и совсем не крупного. При сравнении формулы такого патента с описанными ранее техническими решениями правообладатель пытается доказать, что его притязания настолько узки, что не могут соприкасаться с чужими решениями.

Почему нужен хороший поверенный

Для недостаточно опытного или не вполне добросовестного поверенного велик соблазн подать на регистрацию патентную заявку с «узкой» формулой. Вероятность получения патента в таком случае выше (поскольку отсутствуют пересечения с известными решениями третьих лиц), поэтому поверенному проще формально удовлетворить клиента, добившись положительного решения по заявке (решения о выдаче патента). Однако полученный в результате патент не будет служить реальным инструментом защиты, то есть окажется по сути бесполезным. Именно поэтому патентную заявку должен составлять настоящий профессионал, хорошо представляющий себе не только процесс патентования, но и возможные связанные с патентом судебные и административные споры.