Товарные знаки

В чем отличие товарного знака от торговой марки, логотипа, брэнда? Что является результатом регистрации – товарный знак, торговая марка, логотип или брэнд?

Понятия «торговая марка», «логотип» и «брэнд» заимствованы из иностранного языка. В российском законодательстве указанные понятия не используются. Их заменяет единственное понятие – товарный знак. Результатом регистрации является товарный знак.

Товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, исключительное право на которое принадлежит владельцу товарного знака и удостоверяется свидетельством на товарный знак.

Товарный знак может быть словесным, изобразительным, объемным, звуковым и др.

Владелец товарного знака вправе обозначить, что товарный знак зарегистрирован и охраняется на территории Российской Федерации, поместив рядом с товарным знаком одно из следующих обозначений:

R;  товарный знак; зарегистрированный товарный знак.

Запрещается без разрешения владельца товарного знака использовать обозначение, идентичное товарному знаку, а также обозначение, сходное с товарным знаком в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как запатентовать торговую марку?

Понятие «торговая марка» заимствовано из иностранного языка.
В российском законодательстве есть понятие – «товарный знак».

На зарегистрированный в Госреестре товарный знак выдается свидетельство на товарный знак, а не патент. (Патент выдается на изобретение, полезную модель, промышленный образец при условии государственной регистрации соответствующего объекта.)

Для того чтобы зарегистрировать товарный знак, необходимо
подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на государственную регистрацию товарного знака.

Заявка на товарный знак должна относиться к одному товарному знаку и должна содержать:

  • заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его места жительства/места нахождения;
  • заявляемое обозначение;
  • перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, сгруппированных по классам МКТУ;
  • описание заявляемого обозначения.

Заявка подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного – заявителем или патентным поверенным, подающим заявку.

Заявка подается на русском языке.

К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере за подачу заявки.

Заявка на государственную регистрацию товарного знака проходит два этапа экспертизы: формальная экспертиза и экспертиза заявленного обозначения.

Формальная экспертиза проводится в течение месяца со дня подачи заявки. В ходе формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов и соответствие их установленным требованиям.

По заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы (положительный результат формальной экспертизы), проводится экспертиза заявленного обозначения.

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям законодательства.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принимается решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака либо решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

На основании решения о государственной регистрации товарного знака Роспатент в течение месяца со дня уплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

Свидетельство на товарный знак выдается Роспатентом в течение месяца со дня его государственной регистрации в Госреестре.

В чем разница между товарным знаком и знаком обслуживания?

Товарный знак и знак обслуживания являются средствами индивидуализации, регулируемыми одними и теми же положениями российского законодательства, а именно положениями четвертой части ГК РФ о товарных знаках.  

При этом понятие «товарный знак» относится к обозначениям, служащим для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а понятие «знак обслуживания» - к обозначениям, предназначенным для индивидуализации выполняемых ими работ или оказываемых услуг.

Что такое коллективный товарный знак и чем он отличается от обычного товарного знака?

Коллективный знак может зарегистрировать в РФ объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречит законодательству государства, в котором оно создано.

Статья 7 bis Парижской конвенции обязывает страны – члены Союза по охране промышленной собственности принимать на регистрацию и охрану коллективные знаки, которые при этом должны принадлежать коллективам, существование (создание и деятельность) которых не противоречит законодательству государства, в котором они созданы. Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.

Коллективным знаком может пользоваться каждый из входящих в объединение лиц. Использование коллективного знака возможно при соблюдении заданного стандарта качества товаров и условий использования товарного знака.

Законодательство многих стран мира, в том числе РФ, содержит положение о запрете отчуждения права на коллективный знак и о запрете заключения лицензионных договоров в отношении коллективного знака.

В чем отличие общеизвестных товарных знаков от знаков, вошедших во всеобщее употребление?

Товарные знаки, вошедшие во всеобщее употребление, изначально обладали различительной способностью, но затем в результате их длительного и бесконтрольного со стороны их владельцев использования различными лицами, утратили различительную способность и стали восприниматься потребителями как наименования видов товаров.

Обычно так происходит, когда появляются в обиходе новые, ранее не встречавшиеся товары, еще не имеющие родового наименования в языке. В этом случае товарные знаки, маркирующие указанные изделия, не имеющие конкурентоспособных видовых или родовых названий, постепенно превращаются в обозначения, вошедшие во всеобщее употребление. Так произошло, например, с товарными знаками «целлофан», «стеарин», «ксерокс», «термос», «капрон», «вазелин» и др.

К общеизвестным знакам относятся те знаки, которые в результате их использования правообладателями приобрели высокую различительную способность. Степень различительной способности становится настолько высокой, что потребители соответствующих товаров, маркированных указанными знаками, начинают воспринимать эти знаки не только в качестве обозначения товаров, обладающих определенными потребительскими свойствами, но и как знаки, принадлежащие определенным лицам. Примеры общеизвестных знаков: «Coca-Cola», «Известия», «Уралмаш», «Ява», «Здоровье» и др.

Таким образом, общеизвестные знаки и знаки, вошедшие во всеобщее употребление, могут считаться прямо противоположными понятиями.

Может ли физическое лицо зарегистрировать логотип на свое имя?

Прежде всего, понятие «логотип» - это заимствование из иностранного языка. В российском законодательстве данное понятие не используется. Часть четвертая ГК РФ содержит понятие «товарный знак». Товарным знаком, в частности, может быть и словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом (логотип) (ст. 1482 ГК РФ).

Правообладателем товарного знака может быть или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель (ИП) (ст. 1478 ГК РФ).

Данное условие связано с тем, что товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров (услуг), которые производят (оказывают) на территории России коммерческие предприятия и граждане, официально осуществляющие предпринимательскую деятельность (ст. 1477 ГК РФ).

В чем отличие ложных обозначений от обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение?

В соответствии с абз.1 п. 3 Ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представления об определенных свойствах товара, его качестве, производителе товара или месте его изготовления. То есть это такие обозначения, в том числе и изобразительного характера, которые могут содержать как указания на качество или иные свойства товара, так и географические указания.

Целью ложных обозначений является умышленный обман. В таких обозначениях содержится противоречие с действительностью. Примером может служить, например, обозначение «натуральный» для товара, который в действительности выполнен из синтетических заменителей.

Обозначения, способные ввести потребителя в заблуждение, в отличие от ложных обозначений, не содержат сведений, прямо не соответствующих действительности, но вызывают у потребителя ложные ассоциации и создают, таким образом, возможность для обмана косвенным путем.  Примером такого обозначения может быть, например, обозначение «Paris» для товара парфюмерной промышленности, которое может вызвать у потребителя представление о том, что продукция произведена во Франции.

Можно ли зарегистрировать товарный знак «Иванов» для измерительного прибора?

В соответствии с п.1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

А фамилии Иванов, Петров, Сидоров, Соколов и т.п., широко распространенные в России, не обладают различительной способностью вне зависимости от товара (услуги), для маркировки которого (которой) они предназначены. Такие обозначения не обладают способностью вызывать у потребителя ассоциативные образы, достаточные для индивидуализации товара и его производителя.

Регистрация подобных словесных обозначений (распространенных фамилий) может быть произведена только в том случае, если этим обозначениям придать различительную способность.

Это может быть достигнуто путем преобразования словесного обозначения в изобразительное, например, за счет исполнения обозначения оригинальным шрифтом, в характерной графической манере, с использованием цветовой гаммы и т.п.

Какой товарный знак обладает рекламоспособностью?

Рекламоспособность товарного знака – это способность товарного знака привлекать внимание потребителей к товарам, маркированным данным товарным знаком.

Рекламоспособность характеризуется новизной идеи, лаконичностью, эстетичностью, удобопроизносимостью, ассоциативностью (способностью товарного знака вызывать в сознании потребителя представление о маркируемом товаре, каком-либо его свойстве или его географическом происхождении).

Кроме того, рекламоспособность товарного знака характеризуется технологичностью (способностью не терять своих характерных свойств при воспроизведении), а также приспособляемостью (способностью не терять своей различительной способности в течение длительного времени).

Возможно ли ускорить регистрацию товарного знака в России?

В целях ускорения регистрации товарного знака в России заявитель может использовать платную услугу патентного ведомства для проведения информационного поиска по всем классам Ниццкой классификации. Поиск проводится в течение 10 дней с момента подачи соответствующего ходатайства заявителя. Использование результатов поиска при рассмотрении заявки позволяет сократить срок отправки первого сообщения эксперта заявителю и, соответственно, сократить время принятия решения о регистрации до 2 месяцев. Величина официального тарифа за эту услугу составляет 94  400 руб.

На что следует обратить внимание при разработке товарного знака?

Основная задача товарного знака – это идентификация товаров и оказываемых услуг.

Товарный знак может как привлечь внимание потребителей к продукции, так и оттолкнуть от нее. Для того чтобы товарный знак способствовал производителю в достижении успеха в его деятельности, при создании товарного знака необходимо учитывать, как потребители будут воспринимать обозначение, под которым продукция станет известна на рынке.

Существует два аспекта восприятия обозначения человеком: впечатление, которое обозначение производит на него, и смысловое (семантическое) значение, которое воспринимается человеком на основе эмоциональных образов при виде данного обозначения.

Впечатление складывается из визуального (зрительного), фонетического (звукового), обонятельного восприятия. Человек видит слово или рисунок, или нечитаемый набор букв, символов; изображения могут быть цветными и черно-белыми, могут быть раздражающими по цвету или вызывать приятные ассоциации; человек слышит слова, отдельные звуки, легкопроизносимое слово или непроизносимый набор букв, слова могут быть благозвучными или неприятными для слуха и т.д.

При разработке товарного знака необходимо также учитывать возможные ассоциации потребителя с рисунками и символами. Например, голубь ассоциируется с миром; дерево может ассоциироваться с познанием, с силой природы, с родословной; звезда – с ориентиром для путешественников, с космосом и т.д.

Особое внимание должно быть уделено доминирующему элементу, т.к. именно он в значительной мере определяет восприятие всего товарного знака.

Кроме того, обозначение должно быть также благозвучным для потребителей той страны, в которой предполагается его использовать в качестве товарного знака.

Важным фактором является цветовая гамма обозначения, т.к. цвет оказывает сильное воздействие на человека. Например, известно, что красный цвет ассоциируется с жизнелюбием, стремлением руководить; зеленый – со спокойствием; синий – с удовлетворенностью и т.д. Различное сочетание цветов может усилить желаемое восприятие. 

При этом при создании товарного знака нельзя забывать и о том, что далеко не всем обозначениям законодательство предоставляет правовую охрану. Например, в РФ не допускается государственная регистрация обозначений, не обладающих различительной способностью; ложных и вводящих в заблуждение обозначений; сходных со знаками, получившими правовую охрану ранее, и т.д.

Что такое дискламация элемента в товарном знаке?

Слово «дискламация» является «словом-калькой» слов в английском языке – «disclaim», «disclaimer», означающих «отказываться», «отказ от права», «отрицание», «непризнание» и т.п.

Действующее российское законодательство о правах на средства индивидуализации содержит понятие «неохраняемый элемент».

В соответствии со статьей 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарного знака обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

  1. вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
  2. являющихся общепринятыми символами и терминами;
  3. характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
  4. представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут быть отнесены:

  • обозначения, представляющие собой простые геометрические фигуры, линии, их сочетания, которые не образуют композиций;
  • обозначения, состоящие из отдельных букв, сочетаний букв, не обладающих словесным характером и не имеющих характерного графического исполнения;
  • обозначения, состоящие из отдельных цифр и их сочетаний, не имеющих характерного графического исполнения;
  • изображение маркируемых данным обозначением товаров, исполненное в реалистичной манере;
  • обозначения, состоящие из общепринятого наименования маркируемого товара;
  • обозначения, состоящие из сведений, касающихся самого товара или его изготовителя, носящие информационный характер.

Такие элементы, если они не занимают в обозначении доминирующего положения, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы. В этом случае правовая охрана может быть предоставлена данному обозначению в целом с указанием неохраняемых элементов.

Использование другими лицами неохраняемого элемента отдельно от зарегистрированного товарного знака не признается нарушением исключительного права правообладателя на его товарный знак. Но использование зарегистрированного товарного знака в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана, а также использование обозначения без включенного в состав зарегистрированного знака неохраняемого элемента может быть признано нарушением исключительного права правообладателя товарного знака.

Мы получили запрос из ФИПС, в котором нашему заявленному обозначению противопоставлен ранее зарегистрированный товарный знак. Поможет ли нам преодолеть возражение экспертизы предоставление «Письма-согласия» от владельца противопоставленного знака?

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ допускается регистрация сходного до степени смешения обозначения в отношении не только неоднородных, но и однородных товаров при условии предоставления заявителем письма-согласия от правообладателя зарегистрированного ранее товарного знака.

Письмо-согласие – это разрешение правообладателя на регистрацию обозначения, противопоставленного охраняемому в РФ товарному знаку с более ранним приоритетом (в письме-согласии правообладатель охраняемого в РФ товарного знака, имеющего более ранний приоритет, дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения).

При этом необходимо учитывать, что ведомство имеет право принять во внимание письмо-согласие, но это не является обязанностью ведомства. Кроме того, в соответствии с указанным выше п.6 ст. 1483 ГК РФ регистрация обозначения допускается при условии, что она не явится причиной введения потребителя в заблуждение.

Кроме того, отказ ведомства в принятии письма-согласия может быть и в таких случаях, когда противопоставленный товарный знак предназначен для маркировки лекарственных препаратов, продуктов питания, или в случае, когда противопоставленный товарный знак является общеизвестным знаком.

А благоприятным фактором в принятии ведомством «Письма-согласия» является, например, связь компаний: владельцем охраняемого товарного знака и заявителем обозначения являются «родственные» компании (материнская и дочерняя), а также партнерство и различные виды сотрудничества компаний.

В 2018 г. нам зарегистрировали товарный знак, но сейчас у нас финансовые трудности, и мы его пока не используем. Какие могут быть последствия?

Использование товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана, является не только правом их владельцев, но и их обязанностью.

Каждый производитель товаров (услуг) должен понимать, что сама по себе регистрация товарного знака без его практического применения не имеет экономического смысла. Такие товарные знаки не только «не работают» на их правообладателя («мертвые знаки»), но и препятствуют регистрации сходных или тождественных товарных знаков на имя других производителей, которые хотели бы их использовать в своей хозяйственной деятельности.

В связи с этим действующее законодательство РФ устанавливает возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался (п.1 ст. 1486 ГК РФ).

Таким образом, законодательство РФ не только устанавливает возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, но также и предоставляет правообладателю льготный период неиспользования товарного знака в течение трех лет после его регистрации. К уважительным причинам, по которым товарный знак не используется, могут быть отнесены форс-мажорные обстоятельства, импортные ограничения или иные условия, регулируемые законодательством.

Может ли импортер ввозить в Россию произведенную за рубежом продукцию, маркированную зарегистрированным в России товарным знаком производителя, не испрашивая согласие производителя на ввоз?

Ввоз на территорию Российской Федерации товаров, на которые нанесен охраняемый в РФ товарный знак, без согласия обладателя прав на такой товарный знак является нарушением действующего российского законодательства.

Какую компенсацию от нарушителя вправе требовать правообладатель товарного знака за нарушение своего исключительного права?

Правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, или в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Какие доказательства использования товарного знака может предъявить в суде его правообладатель?

В соответствии с действующим законодательством, если товарный знак не используется непрерывно в течение трех лет, его правовая охрана может быть прекращена досрочно по заявлению заинтересованного лица, поданному в Суд по интеллектуальным правам. Чтобы сохранить правовую охрану товарного знака, правообладателю необходимо представить в суд доказательства использования товарного знака. В качестве доказательств использования могут быть представлены:

  • платежные документы, подтверждающие введение в гражданский оборот товаров, на которые нанесен товарный знак;
  • документы, подтверждающие, что товарный знак использовался под контролем правообладателя, в случае если товарный знак использовался не самим правообладателем (например, дистрибьюторский или лицензионный договор на предоставление права использования товарного знака);
  • рекламные материалы;
  • таможенные декларации, подтверждающие ввоз товаров, на которые нанесен товарный знак, на территорию Российской Федерации;
  • документы, подтверждающие экспонирование товаров, на которые нанесен товарный знак, на выставках.
Когда можно подать документы на продление торговой марки?

Заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак должно быть подано в Роспатент в течение последнего года действия этого права.

В случае если вы не успели продлить срок действия исключительного права на ваш товарный знак в течение установленного срока, вы можете сделать это в течение шести месяцев после его истечения с уплатой пошлины, увеличенной на 50 процентов.

Можно ли зарегистрировать в качестве товарного знака олимпийский символ?

В соответствии с Найробским договором об охране олимпийского символа от 26 сентября 1981 года государства - участники Договора, в том числе Российская Федерация, обязаны охранять олимпийский символ от использования в коммерческих целях (в рекламе, на товарах, в качестве товарного знака и т.д.). Олимпийский символ может быть использован с разрешения Международного олимпийского комитета, который является владельцем олимпийского символа.

Договор также предусматривает, что во всех случаях, когда Международному олимпийскому комитету уплачивается пошлина за разрешение на использование олимпийского символа в коммерческих целях, часть доходов должна отчисляться в пользу заинтересованных национальных олимпийских комитетов.

Можно ли считать товарный знак объектом авторского права?

В случае если обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, имеет изобразительный характер, выполнено в художественной графической форме, в определенной цветовой гамме, оно может быть отнесено к объекту авторского права.